ccstudio/Likumi/Satversmes tiesas tiesnešu Alda Laviņa un Jāņa Neimaņa atsevišķās domas lietā Nr. 2020-29-01 "Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam"
Satversmes tiesas tiesnešu Alda Laviņa un Jāņa Neimaņa atsevišķās domas lietā Nr. 2020-29-01 "Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam"
SpēkāCitsSaeima
Pamatinformācija
| Nosaukums | Satversmes tiesas tiesnešu Alda Laviņa un Jāņa Neimaņa atsevišķās domas lietā Nr. 2020-29-01 "Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam" |
| Izdevējs | Saeima |
| Pieņemšanas datums | 11.02.2021 |
| Spēkā no | — |
| Statuss | Spēkā |
| Kategorija | Cits |
| Pantu skaits | 3 |
| Nodaļu skaits | 0 |
| Avots | likumi.lv/ta/id/321920 ↗ |
Likuma teksts
1
Satversmes tiesa 2021. gada
28. janvārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-29-01
"Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam
teikumam" (turpmāk - Spriedums), ar kuru atzina Apsardzes
darbības likuma 15. panta 8. punktu, ciktāl tas nosaka
absolūtu aizliegumu izsniegt apsardzes sertifikātu personai,
kurai diagnosticēta alkohola atkarība, par neatbilstošu Latvijas
Republikas Satversmes (turpmāk - Satversme) 106. panta
pirmajam teikumam.
Nevaram piekrist Spriedumā
ietvertajiem secinājumiem par apstrīdētās normas tvērumu un
neatbilstību Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.
Argumentējot savu viedokli, izmantosim Spriedumā lietotos
saīsinājumus.
2
Sprieduma 15.5. punktā norādīts, ka
apstrīdētā norma liedz personai iegūt apsardzes sertifikātu, ja
tai ir diagnosticēta alkohola atkarība, neatkarīgi no tā, vai ir
konstatēta slimības remisija vai citas veselības stāvokļa
izmaiņas. Tādēļ Spriedumā atzīts, ka personas pamattiesību
aizskārums izriet no apstrīdētās normas, nevis no tās
piemērošanas.
Tomēr Spriedumā šāda apstrīdētās normas interpretācija
sniegta, pēc būtības aprobežojoties tikai ar gramatiskās tiesību
normu interpretācijas metodes izmantošanu un vadoties pēc tā, kā
apstrīdētās normas tvērumu un no tās izrietošās tiesiskās sekas
izprot apstrīdētās normas piemērotāji - ārsti un Valsts policija.
Satversmes tiesa apstrīdētās normas tvēruma noskaidrošanai nav
izmantojusi visas tiesību normu interpretācijas metodes.
2.1. Saskaņā ar Apsardzes darbības likuma
14. panta pirmo daļu apsardzes sertifikātu Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi
noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un
nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu.
Kārtību, kādā personai izsniedz apsardzes sertifikātu, nosaka
Noteikumi Nr. 380. Saskaņā ar šo noteikumu
24.2. apakšpunktu persona, kura sekmīgi nokārtojusi
apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, iesniedz Valsts
policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai, tam
pievienojot arī psihiatra un narkologa izsniegta derīga atzinuma
kopiju par savu veselības stāvokli. Ja atzinumā nav norādīts tā
derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt
pagājušas vairāk par 90 dienām.
No iepriekš minētā var secināt, ka pirms tam, kad persona
gatavojas iesniegt Valsts policijai iesniegumu apsardzes
sertifikāta saņemšanai, tai ir jāsaņem narkologa atzinums par
savu veselības stāvokli. Noteikumos Nr. 380 noteiktais ārsta
narkologa izsniegtā atzinuma derīguma termiņš liecina par to, ka
attiecīgā ārstniecības persona veic individuālu personas
izvērtējumu konkrētā laikā, nevis aprobežojas vienīgi ar
konstatējumu, ka personai kādreiz ir bijusi diagnosticēta
alkohola atkarība. Ja likumdevējs būtu vēlējies tikai formālu
apstākļu noskaidrošanu, proti, pārliecināšanos par to, vai
personai kādreiz ir bijusi noteikta diagnoze - alkohola atkarība
-, tad to varētu noskaidrot, pieprasot izziņu no attiecīga
reģistra. Tādā gadījumā būtu lieki tiesību normās paredzēt
personas pienākumu iesniegt Valsts policijai ārsta atzinumu par
savu aktuālo jeb tā brīža veselības stāvokli vai ierobežot šā
atzinuma derīguma termiņu laikā. Tieši tādēļ, lai nodrošinātu, ka
ārsts narkologs katrā konkrētajā gadījumā izvērtē personas
veselības stāvokli un sniedz atzinumu par medicīniskām
pretindikācijām darbam apsardzē, ir paredzēta Noteikumos
Nr. 380 noteiktā kārtība.
2.2. Noteikumu Nr. 380 24.2. apakšpunktā
ir noteikts, ka personas iesniegumam apsardzes sertifikāta
saņemšanai nav nepieciešams pievienot psihiatra un narkologa
izsniegta derīga atzinuma kopiju par personas veselības stāvokli,
ja pirms tam persona ārstniecības iestādē veikusi veselības
pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un
par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu
reģistrā. Tātad apstrīdētā norma sistēmiski ir saistīta ar
tiesību normām, kas regulē ieroču atļauju saņemšanu.
Ieroču aprites likuma 23. panta 11. punkts noteic,
ka šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča
iegādāšanās atļauju, glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju un
ieroču kolekcijas atļauju aizliegts izsniegt fiziskajai personai,
kurai diagnosticēta alkohola atkarība, kas dod pamatu apšaubīt
tās spēju ievērot ieroču aprites nosacījumus. Atbilstoši šā
likuma 27. pantam, lai izvērtētu, vai pastāv medicīniskās
pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar
ieročiem, personai veic veselības pārbaudi.
No minētā likuma izriet, ka medicīniskās pretindikācijas
ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem konstatē
ārsts, vadoties pēc medicīniskiem kritērijiem. Ja personai ir
diagnosticēta alkohola atkarība, izņēmuma gadījumā šai personai
tomēr var tikt izsniegta atļauja darbam ar ieročiem. Tas ir
iespējams, ja pēc individuāla personas veselības stāvokļa
izvērtējuma tiek konstatēts, ka iepriekš personai diagnosticētā
alkohola atkarība nedod pamatu apšaubīt šīs personas spēju
ievērot ieroču aprites nosacījumus, piemēram, tiek konstatēts, ka
persona atrodas stabilā remisijas fāzē vai nepastāv citas
medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai
darbam ar ieročiem. Lai gan alkohola atkarība ir hroniska
slimība, tomēr, kā norāda pieaicinātā persona VSIA "Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs", narkoloģijā atbilstoši
mūsdienu pieejai ir jāvērtē nevis diagnoze kā tāda, bet gan
konkrēts pacients un viņa saslimšana, emocionālā stabilitāte,
funkcionēšana un sociālā adaptēšanās.
Jāņem arī vērā, ka likumdevējs Ieroču aprites likuma
27. panta sestajā daļā ir pilnvarojis Ministru kabinetu
noteikt konkrētas medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai
(nēsāšanai) un darbam ar ieročiem. Līdz 2020. gada
1. janvārim spēkā bija Ministru kabineta 2014. gada
22. jūlija noteikumi Nr. 418 "Noteikumi par
veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic
darbu ar ieročiem". Šo noteikumu 1. pielikums kopsakarā
ar 8.1. punktu paredzēja, ka, izvērtējot personas veselības
stāvokli, alkohola atkarības gadījumā tiek ņemts vērā remisijas
periods. Arī Ministru kabineta izstrādātais noteikumu projekts
"Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā
(nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem" paredz, ka
personai, kurai konstatēta alkohola pārmērīga, kaitējoša
lietošana, ieroča atļauju iespējams saņemt tikai pēc objektīvi
pierādīta divu gadu atturības perioda, ja ir veikta pārbaude pie
narkologa un nepieciešamie izmeklējumi. Savukārt gadījumā, kad ir
konstatēta alkohola atkarība, ieroču atļauju iespējams saņemt
tikai pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta vismaz piecu gadu
stabila atturības perioda, ja ir veiktas regulāras pārbaudes pie
narkologa un nepieciešamie izmeklējumi.
No Apsardzes darbības likuma izriet, ka apsargs, lai
nodrošinātu citu personu un visas sabiedrības drošību, apsardzes
darbā likumā paredzētajos gadījumos var izmantot arī ieročus.
Ieroču aprites likumā ietvertās prasības, kam jābūt izpildītām,
lai persona varētu saņemt atļauju iegādāties, glabāt vai nēsāt
ieroci, ir noteiktas, lai garantētu personu un sabiedrības
drošību (sk. Ieroču aprites likuma 2. pantu). Ja reiz
likumdevējs ir paredzējis tādu kārtību, kas alkohola atkarības
gadījumā izņēmuma kārtā ļauj personai saņemt atļauju glabāt
(nēsāt) ieroci, tad vēl jo vairāk šāda kārtība būtu attiecināma
uz apsardzes sertifikāta izsniegšanu. Raugoties no sabiedrības
drošības interešu viedokļa, nedrīkstētu izveidoties tāda
situācija, ka nosacījumi ieroča glabāšanai (nēsāšanai) ir mazāk
strikti nekā nosacījumi, kas personai jāizpilda, lai iegūtu
apsardzes sertifikātu.
Turklāt jāņem vērā, ka atbilstoši Noteikumu Nr. 380
24.2. apakšpunktam gadījumā, kad persona jau ir saņēmusi
atļauju ieroča glabāšanai (nēsāšanai) un par to ir ziņas Ieroču
reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā, tai, iesniedzot
dokumentus apsardzes sertifikāta saņemšanai, nav nepieciešams
tiem papildus pievienot narkologa atzinumu. Šādā gadījumā, ja
tiek akceptēta Spriedumā sniegtā apstrīdētās normas
interpretācija, var izveidoties divas atšķirīgas situācijas.
Proti, ja personai ir diagnosticēta alkohola atkarība, bet šī
persona jau iepriekš ieguvusi atļauju ieroču glabāšanai, tai var
tikt izsniegts apsardzes sertifikāts. Savukārt tad, ja persona,
kurai diagnosticēta alkohola atkarība, iepriekš atļauju ieroču
glabāšanai nav ieguvusi, tai ir liegts strādāt par apsardzes
darbinieku. Tomēr šāda atšķirīga kārtība būtu pretrunā ar
tiesiskās vienlīdzības principu.
2.3. Apkopojot šo atsevišķo domu 2.1. un
2.2. punktā izklāstīto, secinām, ka apstrīdētā norma ir
interpretējama tādējādi, ka personai, kurai diagnosticēta
alkohola atkarība, izsniegt apsardzes sertifikātu ir aizliegts
tad, ja šī diagnoze dod pamatu apšaubīt personas spēju veikt
apsarga pienākumus. Pirms tiek pieņemts lēmums par šādas atļaujas
izsniegšanu, ārstam narkologam, veicot individuālu personas
veselības izvērtējumu konkrētajā brīdī un vadoties pēc
medicīniskiem kritērijiem, ir jāsniedz atzinums par to, kā
alkohola atkarība ietekmē personas spēju veikt apsardzes
darbinieka pienākumus. Tādēļ ne vienmēr fakts, ka personai
iepriekš bijusi diagnosticēta alkohola atkarība, būs šķērslis
apsardzes sertifikāta iegūšanai. Savukārt Valsts policijai,
pieņemot lēmumu par apsardzes sertifikāta izsniegšanu, ir jāņem
vērā ārsta izvērtējums par personas veselības stāvokli, kas
atspoguļots tā sagatavotajā atzinumā.
Par šādu apstrīdētās normas interpretāciju, kas personai
Satversmes 106. pantā noteiktās pamattiesības ierobežo
mazāk, jo pieļauj to, ka izņēmuma gadījumos apsardzes sertifikātu
var iegūt arī persona, kurai iepriekš diagnosticēta alkohola
atkarība, iestājās arī Saeima un lietā pieaicinātās personas
Veselības ministrija un Tieslietu ministrija. Turpretī Spriedumā
sniegtajā interpretācijā apstrīdētā norma Satversmē noteiktās
pamattiesības ierobežo ikvienai personai, kurai iepriekš
diagnosticēta alkohola atkarība, jo, tiklīdz personai šāda
diagnoze ir noteikta, tai ir liegts izsniegt apsardzes
sertifikātu un tādējādi liegts strādāt par apsardzes
darbinieku.
Satversmes tiesas judikatūrā atzīts: ja tiesību normu
iespējams interpretēt dažādi, jāizvēlas tā interpretācija, kura
nodrošina pamattiesību aizsardzību augstākā līmenī (sal. sk.
Satversmes tiesas 2011. gada 8. marta lēmuma par
tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-52-03
11. punktu). Turklāt tiesību piemērotājam tiesību normu
piemērošanas procesā ir jātiecas sasniegt pēc iespējas taisnīgāku
rezultātu, kas atbilstu tiesību sistēmai kopumā, nevis būtu
pretējs tai (sal. sk. Satversmes tiesas 2005. gada
4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-16-01
15. punktu). Tiesību normas interpretācijai, kuras
iegūtais rezultāts ir saskanīgs ar tiesību normu sistēmu, ir
dodama priekšroka iepretim tai, kas veido pretrunu ar tiesību
sistēmu.
Tāpēc Spriedumā bija jāizvērtē, kurai no iespējamām
apstrīdētās normas interpretācijām dodama priekšroka, ievērojot
tiesiskas valsts principu, kas prasa, lai pamattiesību
īstenošanas iespējas tiktu garantētas pēc iespējas plašākā
apjomā, bet ikviens pamattiesību ierobežojums tiktu tulkots pēc
iespējas šauri. Tomēr Spriedumā nav norādīts, kāpēc šo atsevišķo
domu 2.1. un 2.2. punktā norādītajiem argumentiem, kas
izriet no tiesību normu sistēmas, nebija nozīmes apstrīdētās
normas tvēruma noskaidrošanā.
2.4. Satversmes tiesas judikatūrā atzīts, ka
Satversmei atbilstoša tiesību normu piemērošana ietver
piemērojamās tiesību normas atrašanu un atbilstošu
interpretācijas metožu izmantošanu, intertemporālās un
hierarhiskās piemērojamības izvērtēšanu, judikatūras un tiesību
doktrīnas izmantošanu, kā arī tiesību tālākveidošanu (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada
4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-16-01
17. punktu). Ir atzīts arī tas, ka tiesai pirms vēršanās
Satversmes tiesā ir konkrētās tiesību normas kontroles ietvaros
jāpārbauda, vai nav iespējams ar juridisko metožu palīdzību
atspēkot radušās šaubas par šīs tiesību normas neatbilstību
augstāka juridiska spēka tiesību normām (sk. Satversmes tiesas
2010. gada 11. jūnija lēmuma par tiesvedības izbeigšanu
lietā Nr. 2010-11-01 6. punktu).
Ņemot vērā šajā atsevišķo domu punktā norādīto, uzskatām, ka
izskatītajā gadījumā Pieteikuma iesniedzēja nebija pilnībā
izmantojusi juridiskās metodes konkrētā tiesiskā strīda
atrisināšanai. Tiesai, īstenojot kontroli pār izpildvaru, tiesību
normas jāinterpretē sistēmiski tiesību sistēmas ietvaros,
ievērojot taisnīguma principu. Turklāt, ja Pieteikuma
iesniedzējai bija pieejams tikai ārsta atzinums par pieteicēja
vēsturiski noteikto diagnozi, bet Pieteikuma iesniedzēja
uzskatītu, ka piemērojamā apstrīdētā tiesību norma ir
interpretējama atšķirīgi, tā saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 178. pantu varēja noteikt lietā ekspertīzi, lai
pārbaudītu, vai ir pareizs konstatējums, ka pieteicēja veselības
stāvoklis administratīvās lietas izskatīšanas laikā neatbilst
prasībām, kas noteiktas apsardzes sertifikāta izsniegšanai.
Līdz ar to Satversmes tiesai nebija pamata turpināt
tiesvedību šajā lietā un vērtēt apstrīdētās normas atbilstību
Satversmes 106. panta pirmajam teikumam. Tādēļ,
pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās
daļas 6. punktu, izskatītajā lietā tiesvedība bija
izbeidzama.
3
Papildus tam vēršam uzmanību uz atsevišķiem
Spriedumā izdarītajiem secinājumiem, kuriem nevaram piekrist.
3.1. Sprieduma 23. punktā secināts, ka
apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums ir absolūts. Šāds
secinājums pamatots ar to, ka: 1) tiesību normā ietvertais
aizliegums izsniegt apsardzes sertifikātu attiecas uz ikvienu
personu, kurai diagnosticēta alkohola atkarība, un tādējādi
pilnībā liedz šādai personai strādāt par apsardzes darbinieku;
2) apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums neparedz katra
konkrētā gadījuma individuālu izvērtējumu, tātad nepieļauj
nekādus izņēmumus; 3) apstrīdētajā normā ietvertais
aizliegums ir noteikts uz mūžu - tas ir spēkā arī tad, ja
personas slimības gaita ir mainījusies un persona vairs nelieto
alkoholu.
Kā jau tika norādīts šo atsevišķo domu 2. punktā,
apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums izsniegt apsardzes
sertifikātu attiecas tikai uz tām personām, kurām diagnosticētā
alkohola atkarība dod pamatu apšaubīt šo personu spēju veikt
apsarga pienākumus. Tas, vai uz personu ir attiecināms šis
aizliegums, ir atkarīgs no katra konkrētā gadījuma individuāla
izvērtējuma, kuru veic ārsts konkrētajā laikā, pirms persona
iesniegusi dokumentus apsardzes sertifikāta saņemšanai. Tādēļ
pretēji Spriedumā apgalvotajam nav pamata uzskatīt, ka
apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību ierobežojums personai
ir noteikts uz mūžu. Tātad nevaram piekrist tam, ka apstrīdētajā
normā ietvertais aizliegums ir absolūts.
3.2. Satversmes tiesa, atzīstot, ka apstrīdētajā
normā ietvertais aizliegums ir absolūts, secīgi Spriedumā
izmantojusi absolūta aizlieguma satversmības izvērtēšanas
metodoloģiju. Proti, izvērtējot to, vai nepastāv citi līdzekļi,
kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties personu
pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk, tiesa pārliecinājusies par
to, vai likumdevējs ir: 1) pamatojis absolūtā aizlieguma
nepieciešamību; 2) izvērtējis absolūtā aizlieguma būtību un
piemērošanas sekas; 3) pamatojis to, ka, paredzot izņēmumus
no šā absolūtā aizlieguma, tā mērķis netiktu sasniegts
līdzvērtīgā kvalitātē.
Minētā metodoloģija pēdējo gadu laikā ir izmantota arī trijos
citos Satversmes tiesas spriedumos: 2017. gada
24. novembra spriedumā lietā Nr. 2017-07-01,
2019. gada 5. decembra spriedumā lietā Nr. 2019-01-01
un 2020. gada 17. decembra spriedumā lietā
Nr. 2020-18-01. Lai gan laika gaitā absolūta aizlieguma
satversmības izvērtēšanas metodoloģijas piemērošana ir
attīstījusies, tomēr vienojošais elements ir tas, ka tiesa īpašu
uzmanību pievērš tieši likumdevēja rīcībai un pamatojumam,
pieņemot tiesību normā ietvertu absolūtu aizliegumu.
Tomēr šīs metodoloģijas izmantošanas sekas ir tādas, ka netiek
respektēts Satversmes 21. pantā ietvertais princips -
likumdevējs pats sev nosaka iekšējās darba kārtības noteikumus
(parlamentārās autonomijas princips). Pārlieku detalizēti
izvērtējot to, kā tiesību normas izstrādes gaitā tās redakcija
tika apspriesta, tiesa zināmā mērā iejaucas likumdevēja iekšējās
darba kārtības jautājumos. Deputātu izteikumi nevar būt vienīgie
izšķirošie argumenti objektīvai pamattiesību ierobežojuma
nepieciešamības izvērtēšanai. Turklāt, piemērojot absolūta
aizlieguma satversmības izvērtēšanas metodoloģiju, nav iespējams
noteikt skaidrus kritērijus, pēc kuriem varētu spriest, vai
likumdevēja centieni pamatot un izvērtēt absolūta aizlieguma
nepieciešamību ir uzskatāmi par pietiekamiem. Piemēram, ja
likumdevējs tiesību normā noteiktu aizliegumu par pedagogu
strādāt personai, kura iepriekš sodīta par noziedzīgiem
nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, tad gadījumā,
kad likumdevējs šāda aizlieguma nepieciešamību nebūtu pietiekami
izvērtējis un pamatojis, proti, tas nebūtu detalizēti apspriests
Saeimas komisijā vai Saeimas debatēs, atsevišķi izvērtējot ar
katra šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu apdraudētās
intereses, attiecīgais aizliegums tiktu atzīts par Satversmei
neatbilstošu. Taču debašu neesība nebūt nenozīmē to, ka
likumdevējs nav pēc būtības izvērtējis un pamatojis šāda
aizlieguma nepieciešamību. Aizliegums par pedagogu strādāt
personai, kura iepriekš sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem pret
tikumību un dzimumneaizskaramību, pēc deputātu ieskata, varētu
būt tik pašsaprotams, ka neprasa izvērstu pamatojumu. Minētais
piemērs atklāj absolūtā aizlieguma satversmības izvērtēšanas
metodoloģijas trūkumus, proti, to, ka šīs metodoloģijas
piemērošana noved pie formālisma un rada šķēršļus pamattiesību
ierobežojuma satversmības izvērtēšanai pēc būtības.
Ikviena aizlieguma satversmību efektīvi var pārbaudīt,
piemērojot Satversmes tiesas judikatūrā atzīto pamattiesību
ierobežojuma satversmības izvērtēšanas metodoloģiju, proti,
noskaidrojot to: 1) vai pamattiesību ierobežojums ir
noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu; 2) vai
pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis; 3) vai
ierobežojums ir samērīgs ar tā leģitīmo mērķi
(sk. Satversmes tiesas 2014. gada 23. aprīļa
sprieduma lietā Nr. 2013-15-01 12. punktu).
Izmantojot šo metodoloģiju, ir iespējams pārbaudīt arī to, vai
pamattiesību ierobežojuma pieņemšanas process atbilst labas
likumdošanas principam.
Tiesnesis A. Laviņš
Tiesnesis J. Neimanis
Rīgā 2021. gada 11. februārī
Skatīt likumu ccstudio platformā
Vienkāršoti skaidrojumi, meklēšana, un AI asistents juridiskiem jautājumiem
Atvērt ccstudio